У ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы» касса зарегистрирована по адресу в г. Москве.
Дата регистрации фискального накопителя — 8 сентября 2023 года.
ИП сказал, что торговую деятельность на объекте начал в сентябре 2023 года. В 2023 году работал без заключения договора аренды. Но есть договор аренды за 2024 год. В договоре указана площадь арендуемого помещения 28 кв. м. Плана БТИ нет, кадастрового номера помещения у ИП нет.
Торговый зал есть. Клиенты могут взять с вешалок одежду и померить ее в примерочной.
ИП нужно подать уведомление о постановке на учет по торговому сбору.
Как поставить на учет плательщика торгового сбора, если нет договора аренды и инвентаризационных документов, но есть дата начала работы ККТ?
В уведомлениях указывать объекты с торговым залом?
Согласно п. 2 ст. 412 НК РФ в целях торгового сбора используются следующие понятия:
1) дата возникновения объекта обложения сбором — дата начала использования объекта осуществления торговли для осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор;
2) дата прекращения объекта обложения сбором — дата прекращения использования объекта осуществления торговли для осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор.
Обратите внимание: При нарушении плательщиком сбора срока подачи уведомления о прекращении использования объекта осуществления торговли (уведомления о прекращении осуществления деятельности, в отношении которой установлен сбор) датой прекращения использования объекта осуществления торговли (датой снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора) является дата представления в налоговый орган соответствующего уведомления (п. 8 ст. 416 НК РФ).
То есть если такое уведомление не было подано, организация (индивидуальный предприниматель) продолжает считаться плательщиком торгового сбора. Неуплата торгового сбора такими организациями (индивидуальными предпринимателями) будет считаться нарушением законодательства о налогах и сборах (п. 14 письма Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.06.2015 N ДПР-20-2/1-161/15).
Объектом обложения Сбором является именно процесс торговли, а не сам физический объект, через который она осуществляется. Это значит, что само по себе наличие торгового объекта не влечет обложения сбором до тех пор, пока это имущество не начнет использоваться в торговой деятельности.
В письме Минфина России от 19.10.2015 N 03-11-09/59842 разъяснено, что ИП, имеющие объекты осуществления торговли, но фактически их для торговой деятельности не использующие, представлять в налоговый орган уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора до начала использования указанных объектов для торговой деятельности не должны. Смотрите также письмо ФНС России от 10.11.2015 N СД-4-3/19613@.
Смотрите Вопрос: Индивидуальный предприниматель (далее — ИП), зарегистрированный по адресу места жительства в ИФНС N 43 по г. Москве и уплачивающий по месту жительства все налоги и сборы, открыл демонстрационный зал. Индивидуальный предприниматель (ИП) применяет УСН с объектом налогообложения «доходы». Демонстрационный зал находится в здании. Адрес местонахождения демонстрационного зала относится территориально к ИФНС N 13 по г. Москве. ИП должен встать на учет в качестве плательщика торгового сбора, так как открыл демонстрационный зал. В какую ИФНС по г. Москве он должен встать на учет в качестве плательщика торгового сбора по адресу местонахождения торгового зала? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2019 г.).
Можно исходить из того, что торговая деятельность в магазине ведется, пока не применялась ККТ, установленная по соответствующему адресу (если, конечно, в нарушение законодательства деятельность не велась без применения ККТ).
То есть датой начала деятельности можно признать дату начала действия фискального накопителя. При этом, по нашему мнению, в соответствии с п. 8 ст. 416 НК РФ датой прекращения торговой деятельности будет считаться дата подачи уведомления о прекращении.
Смотрите также Энциклопедия решений. Постановка на учет (снятие с учета) в налоговых органах плательщиков торгового сбора (октябрь 2024).
В уведомлении объект надо указать как объект стационарной торговой сети, имеющий торговый зал исходя из фактического положения дел. Наличие торгового зала при проверке контролирующим органом может быть легко установлено и в отсутствие правоустанавливающих документов на объект.
В главе 33 НК РФ не приведены определения объектов стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети и т.п. Однако в ст. 415 НК РФ есть отсылка к подп. 5 п. 3 ст. 346.43 главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ (в отношении определения площади торгового зала). Насколько правомерным является использование понятий, приведенных в НК РФ, при определении остальных объектов торговли для целей торгового сбора, покажет правоприменительная практика.
Стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны (подп. 2 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Смотрите также письмо Минфина России от 28.10.2015 N 03-11-09/62126.
Смотрите Энциклопедия решений. Объекты торговли в целях уплаты торгового сбора (октябрь 2024).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
В случае, когда сотруднику по заявлению возвращается излишне удержанный НДФЛ, то в уведомлении по НДФЛ за период, в котором произошел возврат, следует указать сумму за минусом возвращенного налога?
Необходимо поставить сумму за минусом возвращенного налога.
В соответствии с п. 9 ст. 58 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, исполняющие обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в уведомлении об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, указывают в отношении сумм налога на доходы физических лиц информацию об исчисленных и удержанных ими суммах указанного налога.
Порядок заполнения Уведомления утвержден приказом ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ (далее — Порядок). Согласно п. 7.4 Порядка в поле «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» указывается сумма обязательства исчисленного налога, авансового платежа по налогу, сбора, страховых взносов. На основании примечания к данному полю в форме уведомления в нем указывается сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов, подлежащая уплате (перечислению) по указанным сроку и КБК. По нашему мнению, в данном поле налоговые агенты отражают информацию о сумме НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет по соответствующему сроку.
Средства для возврата сотруднику налоговый агент получает за счет уменьшения предстоящих платежей по этому же налогу. То есть вместо перечисления НДФЛ в бюджет перечисляется сумма излишне удержанного налога сотруднику.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы» осуществляет развозную торговлю свежемороженой и соленой рыбы с автомашины. Также он продает без кассы товары, выращенные на ЛПХ, в частности, он продает мясо.
В данном случае нужна ли касса ИП? Должен ли он оформлять на все товары чеки? Нужно ли будет оформить чеки коррекции?
Есть мнение, что п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ здесь не применяется. Надо оформить чек коррекции.
Чек коррекции оформляют для регистрации расчетов, проведенных без ККТ, и исправления ошибок на ККТ с ФФД версий 1.1 и 1.2. Для исправления ошибок на ККТ с ФФД 1.05 оформите чек с признаком «возврат прихода», а затем — новый чек с признаком «приход» (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ, письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@).
Следует согласиться с приведенной позицией.
Мы не находим в Федеральном законе от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» норм, позволяющих не применять ККТ при развозной торговле рыбой и мясом, поскольку они действительно требуют определенных условий хранения (под такими можно понимать, например, хранение в холодильнике).
Если чеки не выбивались, то надо оформить чеки коррекции в порядке, указанном в письме ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
Какие есть льготы для коммерческой организации, которая сотрудничает с благотворительным фондом? Оказываются консультационные, юридические услуги; осуществляется перевод денежных средств организации, включенной в реестр СОНКО.
Согласно подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ с 01.01.2020 в составе внереализационных расходов при определении базы по налогу на прибыль учитываются расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного некоммерческим организациям, указанным в данном подпункте, в частности, социально ориентированным НКО, включенным в реестр СОНКО.
Такие расходы являются нормируемыми: для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ (смотрите также письмо Минфина России от 26.03.2024 N 03-03-06/1/26878). Факт безвозмездной передачи должен быть подтвержден документально (смотрите письмо Минфина от 23.11.2022 N СД-19-3/267@). При этом иных ограничений или условий, соблюдение которых необходимо при применении положений подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ, не установлено (смотрите письмо Минфина России от 28.08.2020 N 03-03-06/1/75734).
При этом норма подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ не распространяется на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг), а также на безвозмездную передачу имущественных прав указанным некоммерческим организациям (письмо Минфина России от 26.03.2024 N 03-03-06/1/26988).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мозалева Наталья
Ответ прошел контроль качества
ИП на общей системе налогообложения приобрел грузовой автомобиль для сдачи в аренду. В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ НДС по приобретенному основному средству отражен к вычету в налоговой декларации по НДС в квартале принятия основного средства к учету. Это привело к существенному превышению суммы НДС к вычету над суммой НДС к уплате и вызвало возражения со стороны налоговых органов. Корректно ли заявление всей суммы НДС к вычету при принятии основного средства к учету? Возможны ли иные варианты принятия НДС по основному средству к вычету (принятие НДС к вычету на протяжении нескольких лет)?
Согласно положениям п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежат вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после их принятия на учет и при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами.
В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ указанные налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком товаров (работ, услуг).
В то же время необходимо учитывать, что согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов, указанных в п. 2 и 4 ст. 171 НК РФ, производятся после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме.
Таким образом, вычет налога на добавленную стоимость, предусмотренный п. 2 ст. 171 НК РФ, на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов нормами Кодекса не предусмотрен.
НДС в отношении приобретенных основных средств принимается к вычету в полном объеме в периоде постановки на учет основного средства, иной подход содержит существенные риски.
Смотрите письма Минфина России от 01.11.2023 N 03-07-11/104317, от 08.10.2021 N 03-07-11/81526, от 19.12.2017 N 03-07-11/84699, от 09.11.2017 N 03-07-11/73708.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
В организации сотрудники пользуются услугами СберЗдоровья, заключен договор на оказание медицинских услуг. Является ли стоимость данных услуг доходом сотрудника? Следует ли удерживать НДФЛ с сотрудников со стоимости услуг?
Стоимость таких услуг может быть освобождена от налогообложения НДФЛ на основании п. 10 ст. 217 НК РФ при выполнении предусмотренных этой нормой условий.
В частности, от налогообложения освобождены суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций.
Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты работодателями медицинским организациям расходов на оказание медицинских услуг налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках.
Каких-либо ограничений для применения указанной нормы в отношении медицинских услуг в зависимости от технологии их оказания не установлено. Поэтому сам по себе факт оплаты в пользу работников медуслуг, оказываемых с применением сервиса СберЗдоровье, на наш взгляд, не является препятствием для применения указанного освобождения.
То есть услуги должны быть строго медицинскими, оказываться работникам (или членам их семьи) и за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль.
В ином случае со стоимости оплаченных в интересах работников услуг необходимо исчислять НДФЛ с удержанием суммы налога из любых денежных выплат в пользу работников (ст. 211, пп. 3, 4 ст. 226 НК РФ).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лазарева Ирина
Ответ прошел контроль качества
Контрагент (заказчик) производит оплату за организацию третьему лицу (поставщику) по письмам-поручениям, которые отправляются заказчику. Данная оплата за организацию является, по сути, выданным авансом заказчиком в счет договора подряда.
Каким документом в данном случае оформить факт зачета? Или документальное оформление не нужно, т.к. есть письмо-поручение «произвести оплату» за должника поставщику и есть платежный документ об осуществлении оплаты по данному письму?
Но при этом организации заказчик (плательщик) направил акт взаимозачета двухсторонний.
Исполнение обязательства, которое по условиям договора должно быть исполнено в пользу кредитора, может быть произведено третьему лицу по указанию кредитора, данному впоследствии (переадресация исполнения). Кредитор может выразить свою волю на изменение непосредственного получателя исполнения, например, путем направления должнику письма с указанием перечислить сумму долга на расчетный счет своего контрагента. При переадресации исполнения не происходит изменения прав и обязанностей сторон по договору, не изменяются и условия договора, поскольку сущность такой переадресации заключается лишь в том, что должник дает распоряжение исполнить обязанность перед кредитором в адрес иного лица; замены кредитора и должника в этом случае не происходит (смотрите, например: постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.07.2022 N Ф10-774/21; постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 27.03.2014 N Ф06-4322/13).
В силу п. 5 ст. 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 ГК РФ.
Вместе с тем сам по себе факт оплаты третьему лицу не прекращает обязательство заказчика по выплате аванса по договору подряда. Для этого необходимо произвести зачет встречных однородных требований. По общему правилу для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ). Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам ст. 165.1 ГК РФ (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. N 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств»).
Вместе с тем заказчик и подрядчик вправе заключить соглашение о зачете, в котором будет указано, что заказчик в счет исполнения обязательств по договору подряда производил платежи в пользу третьего лица, и сумма произведенных платежей засчитывается в счет оплаты авансового платежа по договору подряда.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Гентовт Ольга
Ответ прошел контроль качества
1. Покупатель (юридическое лицо) платит организации деньги за отгруженный товар, например, 10 000 руб., с указанием в платежном поручении номера УПД, по которому отгружался товар. После он выставляет акт расхождений о недопоставке товара на 2000 руб. Организация уменьшает сумму их задолженности. Потом покупатель платит организации ещё денег за отгруженный товар, но на 2000 руб. меньше. Бухгалтерия не хочет зачесть 2000 руб. из предыдущего платежа без письма покупателя об уточнении платежа. Поэтому у покупателя возникает как бы «задолженность» перед организацией. Однако акты сверки взаимных расчетов подписываются с нулевым сальдо, т.к. общая сумма оплаченного и отгруженного товаров совпадает.
2. Покупатель платит предоплату по счёту (например, 100 000 руб.), но организация может отгрузить только на 80 000 руб. Следовательно, 20 000 руб. аванса не закрываются, и покупатель в устной форме просит зачесть эти деньги в счёт следующей поставки.
1. Необходимо ли писать письмо об уточнении платежа при подписанном акте сверки взаимных расчетов? Что делать, если покупатель не хочет писать письмо об уточнении платежа? Можно ли зачитывать средства в автоматическом режиме без письма покупателя и в случае оплаты по счёту, и в случае оплаты по УПД (оплата с отсрочкой)?
2. Можно ли в случае, если в платежном поручении покупателя не указан счёт или УПД, зачитывать его платежи от более ранних к более поздним? Какими правилами это регулируется?
По первому вопросу
В данном случае нет необходимости получать от контрагента письмо об уточнении платежа.
Но в любом случае для того, чтобы в бухгалтерском учете отразить факт хозяйственной жизни — закрыть долг перед поставщиком, который возник после поставки товара покупателю в меньшем количестве, и отразить погашение задолженности за поставленный товар по другому договору (или счету) или отразить поступление аванса по другому договору, бухгалтеру нужен оправдательный документ: одностороннее заявление о взаимозачете или двустороннее соглашение о зачете (для «переноса» 2000 руб.); соглашение о включении переплаты аванса по одному договору в счет предоплаты по другому договору (для «переноса» 20 000 руб.).
На основании такого оправдательного документа бухгалтер отразит в учете прекращение обязательства перед контрагентом и поступление аванса (в первом случае на 2000 руб., во втором — на 20 000 руб.) и составит счет-фактуру (письмо Минфина России от 26.01.2022 N 03-07-11/4945).
При этом в первом случае при уменьшении поставки на 2000 руб. поставщик должен выставить корректировочный счет-фактуру (п. 13 ст. 171 НК РФ) и зарегистрировать его в книге покупок, заявляя к вычету НДС в размере 2000 руб. И при зачете переплаты оформит счет-фактуру на аванс в 2000 руб.
Во втором случае при реализации на сумму меньше, чем полученный аванс, поставщик выставит счет-фактуру на отгрузку (80 000 руб.), примет к вычету счет-фактуру, ранее выставленный на аванс (100 000 руб.) (п. 5 ст. 171 НК РФ, смотрите также письмо Минфина России от 11.09.2012 N 03-07-08/268) и одновременно оформит счет-фактуру на аванс (20 000 руб.).
В строке 5 такого счета-фактуры указываются реквизиты платежного поручения, по которому деньги ранее поступили от поставщика (для целей выполнения условий п. 9 ст. 172, п. 5.1 ст. 169 НК РФ для вычета авансового НДС покупателем).
В письме от 03.10.2017 N 03-07-11/64367 Минфин России указал, что сумма переплаты включается продавцом в налоговую базу по НДС в налоговом периоде, в котором договором, соглашением, иным первичным документом подтверждено согласие (факт уведомления) покупателя на уменьшение стоимости выполненных работ (оказанных услуг). Отметим, что в письме речь шла о том, что «в результате уменьшения стоимости выполненных работ (оказанных услуг) соответствующая сумма предоплаты, оставшаяся у продавца, может быть зачтена в качестве предоплаты по другим договорам, заключенным с этим покупателем» (данное право должно быть установлено договором или отдельным соглашением). Поэтому, если при корректировке поставки или недопоставке переплата не будет возвращаться и будет использована как аванс, то в целях снижения риска спора с налоговым органом счет-фактуру на аванс оформлять датой корректировочного счета-фактуры (в первом случае) или датой поставки товара на сумму меньше аванса. А не датой заявления о зачете или соглашения о переносе аванса на другой договор.
Пояснение:
Нормами ГК РФ предусмотрен возврат денежных средств в рассматриваемых случаях, если стороны не договорятся об ином.
Так, в случае, если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы (п. 1 ст. 466 ГК РФ).
В случае неисполнения продавцом, получившим сумму предварительной оплаты, обязанности по передаче товара в установленный (то есть определяемый в соответствии с договором или ст. 314 ГК РФ) срок покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом (п. 3 ст. 487 ГК РФ).
Т.е. нормы ГК РФ говорят о возврате денежных средств в описанных случаях.
Обязанность по возврату денежных средств может быть выполнена исполнением (перечисление средств на счет покупателя) или иными способами: взаимозачет (ст. 410 ГК РФ), новация (ст. 414 ГК РФ) и т.д.
Порядок возврата денег покупателю за недопоставленный товар может определяться соглашением сторон договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ).
Поэтому с точки зрения ГК РФ в данном случае речь идет не об уточнении платежа (платеж был правильный, по договору или выставленному счету), а:
— по первому случаю (у обеих сторон есть взаимная обязанность по перечислению денежных средств) — о зачете переплаты по одному договору в счет исполнения обязательств того же контрагента по перечислению денежных средств по другому договору (предоплата или оплата за поставленный товар).
Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Зачет является односторонней сделкой, то есть для его осуществления достаточно заявления лишь одной стороны обязательства, заключать же какие-либо соглашения о зачете не требуется (но стороны могут оформить зачет и путем подписания соответствующего двустороннего соглашения).
Заявление о зачете должно быть оформлено письменно, путем составления документа, подписанного уполномоченным лицом.
Если организация для оформления зачета оформляет заявление, то оно должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером организации, предложившей взаимозачет. Подписи другой стороны взаимозачета не требуются. Но при этом следует учитывать, что практика применения ст. 410 ГК РФ показывает, что обязательным условием действительности зачета является установленный факт получения одной стороной заявления другой стороны о проведении зачета (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», в дальнейшем — Информационное письмо N 65).
В данном случае стороны подписывают Акт сверки с нулевым сальдо, что свидетельствует о согласии (информировании) второй стороны на зачет переплаты в счет погашения обязательства по оплате товара.
— по второму случаю, в котором у поставщика есть обязанность вернуть переплату аванса, а у покупателя еще не возникла денежная обязанность, речь идет о соглашении считать переплату по одному договору предоплатой по другому договору.
Такое соглашение должно быть оформлено письменно, в т.ч. путем обмена сторон письмами, содержание которых свидетельствует о том, что стороны приняли решение о переносе переплаты аванса (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
По второму вопросу
Очередность «зачета» поступившей оплаты регулируется ГК РФ.
Так, из п. 1 и 2 ст. 522 ГК РФ следует, что поставщику принадлежит право указать, в счет каких обязательств он передает товар, а покупателю — право указать, в счет какого обязательства он производит платеж.
В отсутствие такого указания исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок оплаты по которому наступил ранее, а если сроки оплаты по договорам совпадают, оплата засчитывается по таким договорам пропорционально (п. 3 ст. 522 ГК РФ).
При этом если обязательства покупателя по некоторым из договоров обеспечены (залогом, поручительством, независимой гарантией и т.д.) и иное не предусмотрено соглашением сторон, сумма оплаты засчитывается по не обеспеченным обязательствам (п. 2 ст. 319.1 ГК РФ).
Статья 319 ГК РФ также устанавливает очередность погашения требований по денежному обязательству. В соответствии с этой статьей сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем проценты, а в оставшейся части — основную сумму долга.
Статья 319.1 ГК РФ предусматривает порядок погашения требований по однородным обязательствам, устанавливая, в частности, что в случае, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, в отсутствие указаний должника, в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение, преимущество имеет то обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда обязательство не имеет срока исполнения, преимущество имеет то обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения обязательств наступили одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в погашение всех однородных требований (п. 3 этой статьи).
Таким образом, применительно к денежным обязательствам ст. 319 ГК РФ регулирует порядок зачета поступивших сумм в счет исполнения требований по одному обязательству, а ст. 319.1 ГК РФ устанавливает порядок распределения таких сумм между несколькими однородными обязательствами, если исполненного недостаточно для их погашения в полном объеме.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Каткова Ольга
Ответ прошел контроль качества
С 1 октября 2024 года новая форма счета-фактуры. Поставщик добавил в строку 5а документ об отгрузке. При этом в верхнем правом углу осталось «(в редакции постановления Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534)».
Является ли это нарушением или если добавлен документ об отгрузке, то можно принять такой документ от поставщика?
Поставщик в УПД со статусом 1 по строке 5а указал наименование «накладная» с номером и датой самого УПД. Является ли такое заполнение УПД корректным?
1. Согласно абзацу 2 п. 2 ст. 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
Таким образом, указание в верхнем правом углу счета-фактуры реквизитов (дата, номер и наименование) нормативного правового акта, которым утверждена форма счета-фактуры, без реквизитов нормативного акта, которым внесены изменения в форму счета-фактуры, не является основанием для признания счета-фактуры, составленным с нарушением установленного порядка.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Косарева Ираида
Ответ прошел контроль качества
Какими документами оформить инвентаризацию в муниципальном унитарном предприятии (выявлены излишки основных средств)? Какая форма существует для внесения выявленных излишков по результатам инвентаризации? Каким актом принять к учету выявленные излишки (образцы документов)?
Особенностей проведения инвентаризации в МУП как в коммерческой организации нет.
Смотрите Вопрос: Какие особенности проведения инвентаризации у МУП в 2022 и в 2023 году? Какие возможные риски нарушений? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, октябрь 2023 г.).
Для оформления инвентаризации МПЗ предназначена опись ИНВ-3 (или разработанная на ее основе).
По тем ценностям, которые были отгружены покупателям (числящимся на счете 45 «Товары отгруженные»), заполняют форму ИНВ-4 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных.
Результаты инвентаризации товаров на складе отражаются в следующих документах:
— инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей (может быть принята за основу унифицированная форма N ИНВ-3, которая утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88);
— сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (может быть принята за основу унифицированная форма N ИНВ-19, которая утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88);
— ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией (может быть принята за основу унифицированная форма N ИНВ-26, которая утверждена постановлением Госкомстата России от 27.03.2000 N 26).
При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, инвентаризационная комиссия включает их в инвентаризационную опись. При этом устанавливаются причины возникновения излишка и выявляются виновные лица.
Далее по выявленным при инвентаризации отклонениям от данных учета оформляются сличительная ведомость. Итоговые данные результатов инвентаризаций, проведенных в отчетном году, обобщаются в ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией.
На основании этих инвентаризационных документов выявленные материальные ценности должны быть оприходованы в бухгалтерском учете с оформлением соответствующих актов о приемке товаров (может быть принята за основу форма N ТОРГ-1) и журнала учета товаров на складе (может быть принята за основу форма N ТОРГ-18).
Обратите внимание: С 01.04.2025 обязательно к применению для коммерческих организаций ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденное Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
Сотрудник приобрел билеты за счет организации, поехав в другую страну не по производственной необходимости. Как отразить покупку данных билетов в бухгалтерском и налоговом учете? Должны ли начислить страховые взносы и НДФЛ?
Согласно подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.
Таким образом, оплату за работника стоимости билета, приобретенного для поездки в личных интересах, следует облагать НДФЛ.
Смотрите, например, Вопрос: Семья (2 сотрудника и ребенок) планирует поездку в Дубай (турпутевка или самостоятельная покупка билетов, гостиницы) за счет организации. Организация (находится на общей системе налогообложения) планирует провести указанные расходы за счет прибыли. Какие налоги (НДФЛ, страховые взносы, НДС) нужно будет платить организации? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2023 г.).
Подпунктом 1 п. 1 ст. 420 НК РФ определено, что объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), в частности, в рамках трудовых отношений.
На основании п. 7 ст. 421 НК РФ при осуществлении выплат и иных вознаграждений в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества база для исчисления страховых взносов определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ (письмо Минфина России от 19.04.2023 N 03-04-06/35707).
Следовательно, сумма оплаты работодателем стоимости билета, приобретенного для поездки в личных интересах, облагается страховыми взносами.
В расходах по налогу на прибыль стоимость такого билета также не учитывается, так как не связана с производственной необходимостью. Затраты включаются в состав расходов в том случае, если они удовлетворяют критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (затраты не поименованы в ст. 270 НК РФ, произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, являются экономически обоснованными и документально подтвержденными). Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
По этой же причине (расходы не связаны с производственной необходимостью) данная сумма включается в бухгалтерском учете в состав прочих расходов организации (смотрите п. 4, 5, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Также в состав прочих расходов включаются страховые взносы, начисленные на сумму оплаты билета. Надо иметь в виду, что расходы в виде страховых взносов на выплаты работникам, в том числе не принимаемые в состав расходов по налогу на прибыль, учитываются в прочих расходах на дату начисления взносов (подп. 1, 45 п. 1 ст. 264, подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письма Минфина России от 09.01.2023 N 03-03-06/3/121, от 21.05.2021 N 03-03-06/1/38954).
При этом в учете возникают постоянная разница и соответствующий ей постоянный налоговый расход (п. 4, 7 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
Необходимы проводки:
Сам билет организация до выдачи его работнику может учесть на забалансовом счете.
Целесообразно получить с работника заявление о покупке билета для него, заверив его подписью руководителя.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
Что входит в стр. 120 раздела 3 декларации по НДС?
Согласно п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС при заполнении раздела 3 декларации в графе 3 по строкам 120-185 отражаются суммы налога, подлежащие вычету в соответствии со статьями 171 и 172 НК РФ, а также в соответствии с пунктом 26 Протокола.
В частности, по строке 120 налогоплательщиком (правопреемником, являющимся налогоплательщиком налога при реорганизации) отражаются:
— суммы налога по перечисленным в пунктах 1, 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4, 7, 11, 13 статьи 171 НК РФ товарам (работам, услугам), ОС, НМА и имущественным правам, приобретенным (полученным правопреемником при реорганизации, а также налогоплательщиком в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал или фонд) для осуществления налогооблагаемых операций, принимаемые к вычету в порядке, определенном пунктами 5 и 7 статьи 162.1 НК РФ, с учетом особенностей, установленных пунктом 10 статьи 162.1 НК РФ, пунктами 1 и 8 статьи 172 НК РФ, статьей 3 Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах»;
— суммы налога, принимаемые к вычету налогоплательщиком-продавцом (за исключением покупателей налогоплательщиков, исполняющих обязанности налогового агента), в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 171 НК РФ, а также суммы налога, исчисленные и уплаченные правопреемником (продавцом) с соответствующих сумм авансовых или иных платежей, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 162.1 НК РФ, при расторжении или изменении условий соответствующего договора и возврата правопреемником (продавцом) соответствующих сумм авансовых платежей покупателям согласно пункту 4 статьи 162.1 НК РФ;
— сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по ОС и НМА, имущественным правам, используемым для осуществления операций по производству товаров (работ, услуг) длительного производственного цикла изготовления, подлежащая вычету в порядке, определенном пунктом 7 статьи 172 НК РФ;
— суммы налога по приобретенному оборудованию к установке, работам по сборке (монтажу) данного оборудования, подлежащие вычету в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 6 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК РФ;
— суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного капитального строительства, подлежащие вычету в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 172 НК РФ, с учетом особенностей, установленных статьей 3 Закона N 119-ФЗ;
— суммы налога, предъявленные подрядными организациями (застройщиками либо техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства ОС (ликвидации ОС), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, принимаемые к вычету в порядке, определенном пунктом 5 статьи 172 НК РФ. (В том числе выделяется по строке 125);
— сумма налога, принимаемая к вычету продавцом (покупателем, исполняющим обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 8 статьи 161 НК РФ) в случае изменения стоимости отгруженных им товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, а также сумма налога, принимаемая к вычету покупателем в случае изменения стоимости отгруженных продавцом товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону увеличения;
— сумма налога, исчисленная налоговым агентом при приобретении товаров, указанных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лазарева Ирина
Ответ прошел контроль качества
Как ФНС проверяет правильность отнесения дохода по ПСН? Какие первичные документы должны быть у ИП?
ИП, применяющие ПСН, в целях подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ ведут учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (п. 1 ст. 346.53 НК РФ). Форма и порядок заполнения такой книги утверждены приказом ФНС России от 07.11.2023 N ЕА-7-3/816@. Именно эта книга является для целей НК РФ основным документом, подтверждающим доходы от предпринимательской деятельности, полученные индивидуальным предпринимателем, применяющим ПСН (смотрите письмо Минфина России от 30.12.2019 N 03-11-11/103375).
Книга учета доходов ведется в хронологической последовательности на основе первичных документов, которые отражают хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период (п. 1 Порядка заполнения книги). Соответственно, для целей налогового учета ИП обязан иметь любые первичные документы, на основании которых он вносит записи в книгу учета доходов и расходов.
Конкретного списка таких документов нормы НК РФ не содержат. Перечень будет зависеть от вида деятельности, которым занимается ИП.
Например, к первичным документам, подтверждающим доход, относятся в том числе договоры выполнение работ (оказание услуг), а также акты выполненных работ и иные первичные документы (смотрите письмо Минфина России от 25.03.2013 N 03-11-06/9200); платежные документы (платежное поручение, выписка банка по операциям на расчетном счете)… и иные документы (товарные чеки, квитанции), подтверждающие прием (оплату) денежных средств за соответствующую работу (услугу) (письма Минфина России от 5 октября 2017 г. N 03-01-15/65071 и от 6 декабря 2016 г. N 03-11-06/2/72657).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Лазукова Екатерина
Ответ прошел контроль качества
Согласно договору дарения даритель безвозмездно передает одаряемому (стороннее физическое лицо) подарок, стоимость которого 100 тысяч рублей. Договором предусмотрена обязанность одаряемого осуществить налоговые отчисления — налог на доходы физических лиц по ставке 35% от стоимости приза со ссылкой на п. 2 ст. 224 НК РФ. В договоре указано, что даритель является налоговым агентом в соответствии со ст. 226 НК РФ. Обязан ли одаряемый перечислить дарителю налог на доходы по ставке 35% от стоимости приза? Если обязан, то сумма налога будет исчисляться от 100 тысяч рублей (сумма приза) или от суммы, превышающей 4000 рублей (пункт 28 ст. 217 НК РФ)?
Обязанность по уплате НДФЛ и механизм его уплаты определяются положениями НК РФ и не могут изменяться условиями договора. Эти правила являются общеобязательными, носят императивный характер и не зависят от волеизъявления налогоплательщика и налогового агента (например, письма Минфина России от 25.07.2019 N 03-04-06/55782, от 09.03.2016 N 03-04-05/12891, от 31.03.2016 N 03-04-05/18280 и др.).
Налогоплательщиком НДФЛ признаются непосредственно физические лица, получающие доход, в частности, от источников в РФ (ст. 207, 209 НК РФ). Российская организация, являющаяся источником такого дохода, выполняет лишь функцию налогового агента, в обязанности которого входит (п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 226 НК РФ):
— исчисление сумм налога;
— удержание исчисленной суммы из доходов налогоплательщика;
— перечисление удержанной суммы в бюджет.
При вручении приза (подарка) одаряемый получает экономическую выгоду — доход в натуральной форме (п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 210 НК РФ).
Налоговый агент исчисляет НДФЛ исходя из рыночной стоимости переданного подарка (приза) на дату его вручения (п. 1 ст. 211, подп. 2 п. 1 ст. 223, п. 3 ст. 226 НК РФ). При этом согласно п. 28 ст. 217 НК РФ стоимость подарков (призов) в пределах 4000 руб. за налоговый период (календарный год) освобождена от налогообложения.
Исчисленный НДФЛ удерживается налоговым агентом из любых денежных выплат, производимых в пользу этого физлица (с учетом ограничения 50% денежной выплаты) (п. 4 ст. 226 НК РФ). При отсутствии таких выплат до конца года налоговый агент лишен возможности удержать у налогоплательщика исчисленный НДФЛ и обязан сообщить об этом обстоятельстве (сумме дохода и сумме неудержанного налога) налоговому органу и налогоплательщику. На этом обязанности налогового агента считаются исполненными, далее этот налог налогоплательщик уплачивает самостоятельно непосредственно в бюджет на основании налогового уведомления. То есть в данном случае:
— одаряемый не должен перечислять НДФЛ со стоимости приза налоговому агенту, поскольку положения главы 23 НК РФ не предусматривают такого механизма уплаты НДФЛ. Такое условие, содержащееся в договоре, является неправомерным (ничтожным);
— даритель — налоговый агент только исчисляет налог со стоимости приза сверх 4000 руб. (налоговая база в данном случае 96 000 руб.);
— если никаких денежных выплат этому физическому лицу до конца года не производится, то организация-даритель сообщает о невозможности удержания НДФЛ налоговому органу (такое сообщение представляется в составе годовой формы 6-НДФЛ, где предусмотрен специальный раздел 4 в Справке о доходах по налогоплательщику) и одаряемому (п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ);
— НДФЛ будет уплачиваться одаряемым самостоятельно по налоговому уведомлению в срок до 1 декабря следующего года. Налог уплачивается налогоплательщиком в соответствующий бюджет по месту жительства. Заметим, необходимость подачи налоговой декларации налогоплательщиком в этом случае отсутствует (п. 6 ст. 228, п. 4 ст. 229 НК РФ).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лазарева Ирина
Ответ прошел контроль качества
ООО на УСН — аккредитованная IT-компания (Московская область) в 2024 году получила доход не менее 85 млн руб. В 2025 году по общему правилу она станет плательщиком НДС. Предусмотрены ли льготы по НДС именно для IT-компаний?
В соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от обложения НДС реализация исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Как и прочие льготы по НДС, эта льгота будет распространяться на налогоплательщиков на УСН (смотрите письмо Минфина России от 08.08.2024 N 03-07-11/74359).
Смотрите Энциклопедия решений. Освобождение от НДС передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование (октябрь 2024).
Иных льгот по НДС для IT-компаний на данный момент не предусмотрено.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
Организация в июле 2024 года выдала сотруднику беспроцентный заем для приобретения жилья сроком на десять лет с условием погашения суммы займа в конце срока. Сотрудник уволился, при этом заем не погасил.
1. Заем не будет прощен сотруднику.
Будет ли в этом случае в 2025 году облагаться НДФЛ материальная выгода при беспроцентном займе, выданном организацией в июле 2024 года физическому лицу, являющемуся сотрудником предприятия, если в ноябре 2024 года сотрудник уволился, при этом не вернул заем?
2. Заем будет прощен сотруднику.
Каковы налоговые последствия для организации и бывшего сотрудника при прощении или дарении суммы займа?
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 N 259-ФЗ ст. 212 НК РФ изложена в новой редакции.
Подпунктом 1 п. 1 ст. 212 НК РФ (в редакции положений Федерального закона N 259-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2024) предусмотрено, что доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, если иное не предусмотрено указанным подпунктом, признается материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, при соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из следующих условий:
— соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя, которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;
— такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).
Таким образом, если в отношении экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами соблюдается хотя бы одно из условий, установленных абзацами 2 и 4 подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ, то соответствующая экономия признается доходом налогоплательщика, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Чиновники указали, что положения ст. 212 НК РФ, которые предусматривали освобождение от налогообложения дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, при условии наличия у налогоплательщика права на получение имущественного налогового вычета, исключены.
При этом они сочли возможным применить п. 2 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют.
В связи с этим они считают, что доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, не возникает в 2024 году у налогоплательщиков, имеющих соответствующее подтверждение права на получение имущественного налогового вычета за указанный год.
Смотрите письмо Минфина России от 18.09.2024 N 03-04-07/89666, доведенное до территориальных налоговых органов письмом ФНС России от 24.09.2024 N БС-4-11/10885@.
По нашему мнению, п. 2 ст. 5 НК РФ следует применить вообще ко всем правоотношениям, возникшим до вступления в силу Федерального закона N 259-ФЗ. Однако этому мнению требуется подтверждение в практике, которая будет складываться, а также в новых официальных разъяснениях, которые пока отсутствуют.
Соответствующая экономия признается в целях налогообложения доходом в виде материальной выгоды и подлежит налогообложению в установленном порядке, в том числе после прекращения соответствующих трудовых отношений (письмо Минфина России от 18.03.2024 N 03-04-06/23964, его можно найти в сети ИНтернет).
Иное мнение изложено в письме Минфина России от 22.03.2018 N 03-04-05/18133, с которым можно согласиться. Но есть риск, что налоговый орган будет придерживаться иной (указанной выше) позиции.
При прощении долга с физического лица снимается обязанность по его возврату, и у него появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у физлица возникает экономическая выгода и, соответственно, доход в размере суммы прощенной задолженности (дара). Указанные суммы подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке с применением налоговой ставки 13% (15%) (п. 1 ст. 224 НК РФ).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
Какая налоговая ставка будет в 2025 году для IT-компаний в г. Москве при УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»?
В соответствии с п. 2 ст. 346.20 НК РФ налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения устанавливается в размере 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки по УСН в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
В рамках предоставленных субъектам Российской Федерации полномочий на территории города Москвы принят закон города Москвы от 07.10.2009 N 41 «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов».
В соответствии со ст. 1 данного закона установлена налоговая ставка в размере десяти процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих следующие виды экономической деятельности:
1) обрабатывающие производства;
2) управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
3) научные исследования и разработки;
4) деятельность по уходу с обеспечением проживания и предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
5) деятельность в области спорта;
6) растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях.
Об изменениях в этот перечень, которые бы планировались с 01.01.2026, сведений пока нет.
С учетом этого для налогоплательщиков на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» по виду деятельности, связанному с IT-технологиями, применяется общая ставка 15 процентов.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил
Ответ прошел контроль качества
Акционерное общество получило дивиденды от российской организации. Налог на прибыль был удержан при выплате.
Должна ли организация в составе налоговой декларации по налогу на прибыль представлять лист 04?
При составлении декларации по налогу на прибыль сумма дохода от участия в других организациях (дивидендов), за вычетом удержанного налоговым агентом налога, указывается по строке 100 приложения 1 к листу 02 и строке 020 листа 02. При этом сумма дивидендов отражается в качестве дохода, исключаемого из прибыли, по строке 070 листа 02 декларации.
Лист 04 включается в состав декларации по налогу на прибыль и представляется в налоговый орган в том случае, если налогоплательщик имеет доходы, подлежащие отражению в этом листе (п. 1.1 порядка заполнения).
Лист 04 заполняют налогоплательщики, самостоятельно уплачивающие в федеральный бюджет налог с полученных доходов, исчисляемый по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (п. 15.1 порядка заполнения). В частности, это могут быть дивиденды, полученные от иностранной организации.
Таким образом, при получении АО дивидендов от российской организации (за минусом удержанного при их выплате налога на прибыль) лист 04 в составе декларации по налогу на прибыль представлять не нужно.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Давыдова Ольга
Ответ прошел контроль качества
При УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» облагаются ли налогом доходы управляющей организации — владельца специального счета, полученные от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта?
Фонд капитального ремонта образуют в том числе проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете (владельцем которого в том числе может быть УК), доходы, полученные от размещения средств ФКР (ч. 1 ст. 170 ЖК РФ).
Доходы в виде процентов, полученные от размещения временно свободных средств ФКР, зачисляются только на специальный счет, счет, счет регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта (ч. 1.1 ст. 170 ЖК РФ).
Доходы, полученные от размещения на специальном депозите временно свободных средств ФКР, формируемого на специальном счете, могут использоваться только в целях, указанных в ч. 1 ст. 174 ЖК РФ (ч. 2 ст. 175.1 ЖК РФ).
Внесение денежных средств на специальный депозит осуществляется исключительно со специального счета. Возврат денежных средств, размещенных на специальном депозите, и уплата процентов по нему допускаются только на специальный счет владельца такого счета (ч. 3 ст. 175.1 ЖК РФ).
В силу ч. 1 ст. 36.1 ЖК РФ собственникам помещений в МКД принадлежат права на денежные средства, находящиеся на специальном счете и сформированные за счет:
— взносов на капитальный ремонт;
— пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов;
— начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете.
Доходы в виде процентов, полученных от размещения временно свободных средств ФКР, при условии их нахождения на специальном счете, также относятся к средствам собственников помещений в МКД (письмо Минфина России от 23.05.2017 N 03-03-06/3/31610).
При определении объекта налогообложения при УСН:
— учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ);
— не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). Перечень таких доходов является исчерпывающим (письмо Минфина России от 18.09.2023 N 03-03-05/89047).
На основании подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. Налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) — источником целевого финансирования или федеральными законами.
В частности, таковыми являются средства собственников помещений в МКД, поступающие на финансирование проведения ремонта, капитального ремонта общего имущества в МКД (абзац 22 подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ):
— на счета осуществляющих управление домами ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций;
— на счета специализированных НКО, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, и созданы в соответствии с Жилищным кодексом.
Таким образом, управляющие организации при определении объекта налогообложения по «упрощенному» налогу не учитывают в составе доходов средства собственников помещений в МКД, поступающие на счета УК на финансирование проведения ремонта и (или) капитального ремонта общедомового имущества при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
Согласно п. 14 ст. 250 НК РФ доходы в виде использованного не по целевому назначению имущества (в том числе денежных средств), которое получено в рамках целевого финансирования, за исключением бюджетных средств, признаются внереализационными доходами и учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Смотрите письма Минфина России от 04.08.2023 N 03-11-06/2/73464 (можно ознакомиться в сети Интернет), от 05.02.2020 N 03-03-07/7121.
При применении абзаца 22 подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ следует учитывать, что средства собственников, поступающие на счет управляющей компании, относятся к средствам целевого финансирования при условии, что УК за счет данных средств осуществляет только финансирование ремонта, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Если управляющая компания выступает в качестве непосредственного исполнителя таких работ, то средства собственников помещений в МКД, поступившие на счет УК, являются платой за выполнение этих работ и учитываются в составе выручки от реализации (письмо Минфина России от 08.06.2021 N 03-03-06/1/44929).
Представляется, что изложенный подход распространяется и на средства собственников помещений в МКД, поступающих на специальный счет, владельцем которого является УК.
Еще раз: к средствам собственников помещений в МКД относятся среди прочего начисленные кредитной организацией проценты за пользование денежными средствами на специальном счете, а также (с учетом разъяснений Минфина России) доходы в виде процентов, полученных от размещения временно свободных средств ФКР, формируемого на специальном счете.
Доходы, полученные от размещения на специальном депозите временно свободных средств ФКР, формируемого на специальном счете, владельцем которого является УК, имеют целевое назначение, определенное федеральным законом, исключающим их использование владельцем счета по своему усмотрению. Поэтому, полагаем, что эти доходы не являются экономической выгодой УК — владельца специального счета и не учитываются в его налогооблагаемых доходах. Официальных разъяснений, подтверждающих данную точку зрения, мы не нашли. Аналогичный подход Минфином России выработан в отношении процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете (смотрите письма Минфина России от 22.06.2015 N 03-03-06/2/35981, от 26.02.2016 N 03-07-11/10713, от 20.05.2015 N 03-03-06/4/28972).
Налогооблагаемые доходы у УК возникнут в том случае, если она выступит в качестве непосредственного исполнителя работ по капитальному ремонту (тогда средства ФКР, поступившие на ее расчетный счет, станут платой за выполнение указанных работ, подлежащей включению в состав доходов).
К сведению:
С 01.01.2020 Федеральным законом от 06.06.2019 N 137-ФЗ к средствам целевого финансирования, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, отнесены (абзац 23 подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ):
— проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, на которых осуществляется формирование ФКР. Речь идет о региональных операторах;
— доходы указанных специализированных некоммерческих организаций, полученных от размещения средств ФКР общего имущества МКД.
До указанных поправок, по мнению Минфина России, доходы, полученные от размещения временно свободных денежных средств ФКР, формируемого на счете регионального оператора, отличном от специального счета, подлежали обложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке (письма Минфина России от 02.09.2015 N 03-03-05/50618, от 28.01.2022 N 03-03-06/3/5703, от 22.02.2017 N 03-03-06/1/10318).
Полагаем, что приведенная норма Налогового кодекса не свидетельствует о наличии у владельцев специального счета налогооблагаемых доходов от размещения на специальном депозите временно свободных средств ФКР.
Выраженная позиция является нашим экспертным мнением и не препятствует руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в приведенном выше ответе. Для устранения сомнений напоминаем о праве налогоплательщиков на обращение за разъяснениями в Минфин России или налоговый орган.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Давыдова Ольга
Ответ прошел контроль качества
Закон, уточняющий отдельные параметры налоговой реформы (одобрен Советом Федерации 23.10.2024), в дополнение к июльским поправкам в НК РФ, значительно повышающим с 1 января 2025 года размер госпошлин за отдельные регистрационные действия с недвижимостью, предусматривает увеличение госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды, уступки прав требования по договорам аренды, если такие договоры подлежат регистрации в ЕГРН. Ее размер будет составлять:
— для физических лиц — 4000 рублей;
— для организаций — 44 000 рублей.
Сейчас за данное регистрационное действие взимается госпошлина в размере, установленном подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ (2000 руб. — для физических лиц, 22 000 руб. — для большинства организаций).
Будет ли это увеличение государственной пошлины распространяться на федеральные службы?
В соответствии с подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных пп. 21, 22.1, 23-26, 26.1, 27.2, 28-31, 61 и 80.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ:
— для физических лиц 2000 рублей;
— для организаций, за исключением организаций, указанных в абзаце 4 этого подпункта, — 22 000 рублей;
— для религиозных организаций одного вероисповедания, являющихся сторонами заключенного между ними договора пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, — 2000 рублей.
Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ, эта норма с 01.01.2025 должна выглядеть так:
За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных пп. 21, 22.1, 22.4, 24-26, 26.1, 27.2, 28-31, 61 и 80.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ:
1) для физических лиц:
— в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 20 000 000 рублей, — 4000 рублей;
— в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого превышает 20 000 000 рублей, — 0,02 процента кадастровой стоимости, определенной в отношении этого объекта недвижимости на дату обращения за совершением юридически значимого действия, но не менее 0,02 процента цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на соответствующий объект недвижимости, и не более 500 000 рублей;
— для организаций, за исключением организаций, указанных в абзаце 8 этого подпункта:
— в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 22 000 000 рублей, — 44 000 рублей;
— в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 22 000 000 рублей, — 44 000 рублей;
— для религиозных организаций одного вероисповедания, являющихся сторонами заключенного между ними договора пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, 2000 рублей.
По-прежнему эта норма не распространяется на юридические действия, предусмотренные, в частности, подп. 27.2 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.
Эта норма сейчас гласит: за государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости:
— для физических лиц — 350 рублей;
— для организаций — 1000 рублей.
Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ было предусмотрено, что с 01.01.2025 в этой норме размеры пошлин должны были увеличиться так:
— для физических лиц — 700 рублей;
— для организаций — 2000 рублей.
Но согласно новому законопроекту (https://sozd.duma.gov.ru/bill/727330-8), прошедшему Совет Федерации, подп. 27.2 п. 1 ст. 333.33 НК РФ предусмотрена уплата пошлины:
1) за государственную регистрацию:
— договоров аренды, уступки прав требования по договорам аренды, если такие договоры подлежат регистрации в ЕГРН:
— для физических лиц — 4000 рублей;
— для организаций — 44 000 рублей;
— соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в ЕГРН:
— для физических лиц — 700 рублей;
— для организаций — 2000 рублей.
Во всех указанных случаях, как в действующей редакции, как и в планируемой, неизменно речь идет об организациях (в том числе за государственную регистрацию договоров аренды, уступки прав требования по договорам аренды, если такие договоры подлежат регистрации в ЕГРН).
Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ организации — юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, международные компании, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации.
Таким образом, указанные нормы, регулирующие уплату госпошлины, распространяются, по нашему мнению, и на федеральные службы, действующие в статусе некоммерческой организации.
В целях налогообложения (в том числе государственной пошлиной) не признаются только публично-правовые образования, так как они не отвечают данному понятию организации.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Подкопаев Михаил